一、专利保护有用吗
有用的。
通过专利来保护发明创造是专利法赋予专利权人的法定权利,也是大多数申请人申请专利的目的。但是,许多专利权人对自己的专利到底能够保护什么,并没有正确的认识,无法认清自己专利的价值。
例如,明明不侵权,专利权人却盲目发动诉讼,因为败诉造成精力的浪费和诉讼费用的损失。再例如,提交的专利申请保护范围实际很小无法起到保护作用,造成以保护主目的的申请人不仅浪费了申请费用,还可能由于辛辛苦苦研发的新技术白白被公开,造成了更大的损失。由于担心专利难以发挥保护作用而怠于申请专利,被他人先申请后遇到的侵权指控。
二、如何来判断自己的专利保护范围大小
(一)判断专利究竟保护什么就看权利要求书
一份专利文献,有说明书摘要、权利要求书和说明书,有的还有附图。但,要知道你的专利保护的是什么,关键就看权利要求书。因为专利法规定发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。
说明书和附图只用于解释权利要求书,并且最高人民法院的司法解释明确规定,对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。
(二)怎么判断是不是侵权
1、拿什么对比
判断是不是侵权,首先要进行技术特征的对比。判断时,是用自己专利的权利要求请求保护的技术方案,与对方实施的技术方案对比,而不是拿自己的专利产品与其对比。
2、如何判断是否落入权利要求的保护范围
对于是不是构成侵权,最高人民法院以司法解释的形式发布了具体的规定,以指导各级法院的司法审判活动。可以将其分为以下几种情形。
落入保护范围:被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,认定其落入专利权的保护范围。所以,并不是稍微改动一下就一定不侵权,可能不构成相同侵权,但还有可能构成等同侵权,当然也可能真不侵权了。
没有落入保护范围:被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,认定其没有落入专利权的保护范围。所以,并不是只要用到了权利要求的一部分技术内容就侵权。
不考虑的区别:如果被诉侵权的技术方案包含了权利要求未涉及的技术特征,即比权利要求技术特征多,该增加的技术特征在判断侵权时不需要考虑。
什么是等同特征:是指与权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。
三、国家发明专利是什么
专利在知识产权中有三重意思,包括:第一:专利权,指专利权人享有的专利权,即国家依法在一定时期内授予专利权人或者其权利继受者独占使用其发明创造的权利。第二:指受到专利法保护的发明创造,即专利技术,是受国家认可并在公开的基础上进行法律保护的专有技术。专利在这里具体指的是受国家法律保护的技术或者方案。第三:指专利局颁发的确认申请人对其发明创造享有的专利权的专利证书或指记载发明创造内容的专利文献,指的是具体的物质文件。国家发明专利是专利的一种。我国专利法规定可以获得专利保护的发明创造有发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种,其中发明专利是最主要的一种。
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