商标不具有著作权的;这两个不是同一样东西。著作权、商标权都是属于知识产权,分别受《著作权法》和《商标法》保护。那商标权和著作权的区别有:
1、权利的取得方面:商标权的产生需要国家行政机关的确认,著作权的取得则一般为自动产生。
2、权利主体方面:商标权的主体主要是法人,公民个人如在我国申请注册商标,则必须是个体工商业者。著作权的主体既可以是公民个人,也可以是法人或非法人单位。
3、权利的独占性方面:商标权具有相当强的排他性,只能出现保护范围相同的相同商标,不能出现保护范围相同的近似商标。著作权中两人分别独立完成同样的作品均可获得著作权。
4、权利的标的物方面:商标权的标的物为使用于商品或服务的商标。著作权的标的物为文学、艺术和科学等作品。
一、商标使用中应注意哪些问题
1、依法使用商标,不违背商标法律法规的规定使用商标,不得随意对注册商标进行更改,不得超商品(服务)范围使用注册商标。
2、恰当使用商标:这样使用的目的是防止商标演变成通用名称,尤其是暗示性的商标和臆造词作商标,更要注意这一点。
(1)将产品的通用名称与其商标一起使用。
(2)使用商标通告。
(3)以特别字体使用商标。
(4)以正确的语法使用商标。
3、突出使用商标:意为将商标置于包装或标识显著的位置,在当前,很多企业并不重视这方面,把商标设计的很小,放在不起眼的位置,实际上等于形同虚设。
4、当商标注册成功之后,需要长期的使用商标,商标的信誉建立是一个比较漫长的过程,在选择好商标之后,需要坚持使用该商标,尽量经常更换,尤其是当企业商标具有一定影响时,需要坚持使用下去,文字、色彩、图案都不要变。
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创意是不是属于著作权保护范畴北京在线咨询 2022-08-20创意、点子从根本上讲是一种思想,而著作权法不保护思想。 原因在于著作权法本质是为了通过赋予作者一定的特权使其能够获得经济、精神利益,鼓励创作进而促进社会文明和文化繁荣。同时著作权法也要考虑公众利益,如果第一个人把女人比喻成花以后禁止他人未经许可采用这个比喻反而将限制其他人的创作,不利于社会公众利益。此外创意、点子没有载体,几乎不可能举证是B抄袭了A还是两人同时拥有了近似的创意。
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