著作权中的抄袭如何认定
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什么是抄袭和剽窃?抄袭和剽窃是同一概念,指将他人作品或者作品的片段窃为己有。如果此作品与彼作品的文字有相同或相似之处,算不算抄袭?如何判断?是否是巧合?笔者以为,判断文字雷同是否构成抄袭和剽窃的依据有以下几点:一、字数的多少“使用”相同或相似文字的字数多,并多处“使用”,或反复“使用”,相同或相似程度高。如果仅仅是几句话,或少数文字雷同,不构成抄袭。但是雷同字数的多少不是判断抄袭与否的主要依据。二、“使用”文字在作品中的地位即使有的作品“使用”他人作品雷同的文字不多,但是足以构成该作品的精髓或主线,也构成侵权。如“使用”他人创作的经典故事,该故事在该作品中占有重要地位,或贯穿全文,且故事的描述基本一致就构成抄袭。三、是否是合理引用《著作权法》第22条的规定,为个人学习、研究或者欣赏而使用他人已经发表的作品,或为介绍、评论某一作品或者说明某一问题而在作品中适当引用他人已经发表的作品的,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利。超过“合理使用”限度的“使用”行为当然构成“著作权法意义上的侵权”,就是抄袭。判断是否合理使用,可参考目的性要件、比例性要件、形式要件和合法性要件等因素。四、两者使用相同描述是否属于公共知识领域根据著作权法基本原理,作品的构成元素、原生材料、事实等创作素材属于公有领域,任何人都可以利用他们进行创作。一部作品的独创性正在于作者运用其独特的技巧、知识、判断等思维和表达能力对这些原始素材进行独特加工。因此,创作新作品时,对他人既有作品中所表述的历史背景、客观事实、统计数字等可以自由利用,但绝不能完全照搬他人对上述素材的描述方式。当某一思想只有唯一的或为数极少的表达时,即表达与思想融合为一时,该表达才进入公共领域而为著作权法排除保护,如:科学公式、发明方案,设计方案,国家法律、时事新闻、历法、通用表格等。否则,对“共知知识”、“客观事实”的介绍同样要受著作权法保护。即使对于作为公共知识的历史人物和历史故事,无论何人何处的表达都不可能具有唯一性。“每个时代都会根据现实需要重新诠释历史,所以,相同的历史才可以写出无数不同的关于历史的文字。”每个作者对于历史人物和历史故事的描写,即表达方式,是一种个人创作的结果,是一种智力成果,应受法律保护。
《中华人民共和国著作权法》(2020修正):第二章 著作权 第三节 权利的保护期 第二十二条 作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。
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现今我国法律对于抄袭一词一般认为与著作权法中所称剽窃一词概念相同,即指将他人作品或者作品的片段窃为己有发表。近年来抄袭事件层出不穷,抄袭已然成为不法分子剽窃他人智力成果的常用手段,那么如何定义抄袭也成了重中之重。
美术作品抄袭认定标准是:确定美术作品著作权人的权利有效存在;确定美术作品著作权人著作权的保护范围,其中包括对思想与表达、独创性、整体与部分等问题的认定;确定被控侵权人的行为,包括对权利人作品的接触、剽窃的认定、合理使用等问题;侵权的最后认定和对侵权责任的确认,包括对停止侵权和赔偿数额的认识等。
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